Ст 1150 ГК РФ

1. Статья 1150 касается тех случаев, когда наследодатель состоял в браке (см. п. п. 9 и 10 комментария к ст. 1142). Несмотря на то что статья помещена в гл. 63 ГК, посвященную наследованию по закону, ее действие распространяется и на наследование по завещанию.

Содержание ст. 1150 предопределено положениями ГК и СК об общей совместной собственности супругов при законном режиме их имущества.

2. Тот факт, что наследодатель состоял в браке, учитывается при определении объема наследственной массы. Дело в том, что в соответствии с законным режимом имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено, является их совместной собственностью. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное (п. 1 ст. 256 ГК, ст. 33 СК).

При законном режиме не является общим совместным, а принадлежит одному из супругов имущество, перечисленное в п. 2 ст. 256 ГК (ст. 36 СК): имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам; приобретенные в период брака за счет общих средств вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (см. также следующий пункт комментария). Не относится к общему совместному имущество, приобретенное хотя и в период брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»). Кроме того, имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания в случае прекращения семейных отношений, может быть признано (в судебном порядке) собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38 СК).

Если же будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из них либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.), то в соответствии со ст. 37 СК имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью.

С учетом безвозмездности сделки жилое помещение, приватизированное бесплатно в период брака одним из супругов (индивидуально или с участием других членов семьи) либо обоими супругами в общую собственность, в том числе совместную, не относится к общему совместному имуществу супругов.

Однако земельный участок, предоставленный в период брака одному из супругов на безвозмездной основе для садоводства или огородничества с учетом семьи, а в дальнейшем во время брака бесплатно приватизированный этим супругом, входит в состав общей совместной собственности супругов (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12 февраля 2002 г. N 5В01-95).

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам, общим совместным имуществом являются также акции, приобретенные одним из супругов по льготной подписке в результате его труда на приватизированном предприятии в период брака. Если же акции приобретены хотя и во время брака, но на личные средства супруга или причитаются за работу на предприятии до вступления в брак, то они не должны включаться в общее имущество супругов (ответы на вопросы в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2002 г.).

3. Исключительные права являются самостоятельными имущественными правами, которые возникают в отношении нематериальных объектов — результатов творческой деятельности (произведений науки, литературы или искусства, изобретений, промышленных образцов и т.п.). Эти права отличаются по своей природе от права собственности на материальные объекты и других вещных прав. Существо исключительного права состоит в том, что автор, изобретатель или иной правообладатель (например, лицо, приобретшее исключительное право на произведение литературы или на изобретение по договору об отчуждении исключительного права, — п. 1 ст. 1234 ГК) вправе использовать результат творческой деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также может разрешать или запрещать другим лицам использование такого результата (п. 1 ст. 1229 ГК). Правообладатель вправе распоряжаться своим исключительным правом, если ГК не предусмотрено иное.

Гражданский кодекс (п. 2 ст. 256), равно как и Семейный кодекс (п. 3 ст. 36), прямо закрепил правило, согласно которому исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. Оно не входит в совместную собственность супругов и не рассматривается как общее имущество, нажитое ими во время брака. В совместную собственность супругов входят только доходы, полученные от использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности, если договором между супругами не предусмотрено иное. В осуществлении исключительного права супруг правообладателя может участвовать только на общих основаниях (например, по доверенности), а не в силу одного лишь факта состояния в браке с правообладателем.

4. В случае смерти одного из супругов или обоих супругов их доли в общем совместном имуществе признаются равными, как и при прижизненном разделе супружеского имущества (ст. 39 СК). Право отступить от начала равенства долей супругов в их общем совместном имуществе предоставлено суду, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК).

Доля умершего супруга наследуется по общим правилам наследственного правопреемства, а переживший супруг имеет право собственности на свою долю в этом имуществе, что и подчеркнуто в комментируемой статье.

5. Переживший супруг наследодателя вправе определить свою долю в общем имуществе, нажитом в период брака. Доля пережившего супруга в общем имуществе может быть определена нотариусом по месту открытия наследства путем выдачи свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов по письменному заявлению пережившего супруга (ст. 75 Основ законодательства о нотариате; форма N 15, утвержденная Приказом Минюста России N 99).

Нотариальный тариф, взимаемый за выдачу такого свидетельства нотариусом, составляет 200 руб. (ст. 22.1 Основ законодательства о нотариате), а консульский сбор за его выдачу должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации — 10 долл. США (подп. 14 п. 7 Тарифа консульских сборов Российской Федерации, взимаемых за пределами территории Российской Федерации, утвержденного Приказом МИД России от 4 февраля 2009 г. N 1145).

Свидетельство о праве на долю в общем имуществе подтверждает право пережившего супруга на половину этого имущества — одну вторую (1/2) долю конкретных вещей и имущественных прав.

Такое свидетельство выдается с извещением наследников, принявших наследство (их законных представителей), но по смыслу ст. 75 Основ законодательства о нотариате — независимо от их согласия. Несогласный с выдачей свидетельства наследник вправе оспорить его в судебном порядке. Свидетельство может быть признано недействительным и по иску кредиторов наследодателя.

6. В случае спора между пережившим супругом и наследниками умершего супруга, а равно его кредиторами доли в общем имуществе супругов могут быть определены в судебном порядке.

Суд вправе: установить неравные пропорции в общем имуществе после смерти одного из супругов (п. 2 ст. 39 СК); по соответствующему требованию признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания в случае прекращения семейных отношений, собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38 СК), а имущество каждого из супругов при определенных законом обстоятельствах — общим (ст. 37 СК).

7. Если переживший супруг определил свою долю в общем имуществе, оформленном на имя умершего, указанная доля не должна включаться в состав наследства.

В соответствии с принципом диспозитивности (п. 2 ст. 1, ст. 9 ГК) переживший супруг может не определять свою долю в общем имуществе, оформленном на имя умершего. Однако право на определение супружеской доли в этом имуществе ему должно быть разъяснено нотариусом до выдачи свидетельства о праве на наследство (ч. 1 ст. 16 Основ законодательства о нотариате; п. 27 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий).

Вместе с тем в п. 49 гл. 4 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав подчеркивается, что во всех случаях нотариус должен выяснить, имеется ли у наследодателя переживший супруг, обладающий правом на одну вторую (1/2) долю в общем совместно нажитом в период брака имуществе; эта доля не подлежит включению в состав наследства.

8. Если завещание наследодателя составлено без учета права его супруга на долю в общем имуществе, переживший супруг, а также его наследники и кредиторы могут потребовать признания завещания недействительным в соответствующей части (п. 2 ст. 1131 ГК).

9. В ст. 75 Основ законодательства о нотариате предусмотрено, что по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе определяется также доля умершего супруга. Необходимость в этом может возникнуть, если общее имущество (все или часть) оформлено на имя пережившего супруга, а наследники умершего супруга желают включить его долю в наследство.

Однако такой формы нотариального свидетельства среди форм, утвержденных Приказом Минюста России N 99, нет. По-видимому, при отсутствии спора между пережившим супругом и наследниками предполагается заключение указанными лицами соответствующего соглашения. Возникший между ними спор подлежит разрешению в судебном порядке. В случае определения доли наследодателя в общем имуществе, оформленном на имя пережившего супруга, она включается в состав наследства.

Наследники, а равно кредиторы наследодателя в силу принципа диспозитивности вправе не определять долю наследодателя в общем совместном имуществе, оформленном на имя пережившего супруга.

10. Если оба супруга умерли одновременно (в один и тот же день) или последовательно, их доли в общем имуществе могут быть по требованию наследника (наследников) или кредиторов наследодателей определены в судебном порядке, после чего подлежат включению в состав соответствующего наследства.

11. Если на день открытия наследства брак с наследодателем расторгнут (см. п. 11 комментария к ст. 1142), а доли бывших супругов в праве общей собственности не установлены, они могут быть определены по соглашению между бывшим супругом и наследниками умершего, принявшими наследство. В случае спора этот вопрос разрешается в судебном порядке.

К требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК). В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» было разъяснено, что течение этого срока начинается не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК). В том случае, когда срок исковой давности по указанному требованию был пропущен наследодателем и о применении исковой давности заявлено стороной в споре, пропущенный срок, полагаем, не может быть восстановлен судом на основании ст. 205 ГК по заявлению наследников или кредиторов умершего (по иску к бывшему супругу (или к его правопреемникам) об определении доли наследодателя в общем имуществе).

12. При наличии брачного договора (ст. ст. 40 — 42 СК) состав имущества, принадлежавшего умершему на день открытия наследства, а если договором была установлена общая (долевая или совместная) собственность супругов, то имущество или доля умершего в их общем имуществе, а равно имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе определяются на основании брачного договора.

13. При признании брака недействительным суд, учитывая добросовестность одного из супругов, может применить режим общей совместной собственности к имуществу, нажитому ими совместно до признания брака недействительным (п. 4 ст. 30 СК). В таком случае каждый из сособственников имеет право на определение своей доли и раздел общего имущества.

Если эта возможность не была осуществлена при жизни участников общей совместной собственности, то после смерти одного из них определение долей в их общем имуществе и его раздел могут быть произведены в судебном порядке по требованию второго участника общей собственности, а равно наследников и кредиторов умершего. Что касается срока исковой давности по этой категории требований, то, полагаем, к ним может быть применен по аналогии (ст. 5 СК) трехлетний срок исковой давности, установленный в п. 7 ст. 38 СК для требований о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут (см. п. 11 настоящего комментария).

14. При решении вопроса о том, какое законодательство — российское или иностранное — регулирует имущественные отношения супругов, следует руководствоваться ст. 161 СК, если международным договором Российской Федерации не установлены иные правила.

15. Лицо, состоявшее с умершим в фактических брачных отношениях (за исключением случая, удовлетворяющего условиям, которые указаны в п. 10 комментария к ст. 1142 ГК) или в браке, признанном судом недействительным (кроме случая, рассмотренного в п. 13 комментария к настоящей статье), не имеет прав супруга. В случае возникновения права общей долевой собственности во время семейной жизни с наследодателем указанное лицо может истребовать у наследников умершего свою долю в имуществе, оформленном на имя последнего, однако такое требование будет основываться не на ст. ст. 256, 1150 ГК, а на ст. 252 ГК.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором.

Комментарий к Ст. 1150 ГК РФ

1. В силу п. 2 ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Согласно п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичная норма содержится в ст. 34 СК России.

2. При отсутствии брачного договора (а в жизни это имеет место в подавляющем количестве браков) независимо от способа участия в формировании совместной собственности супруги имеют равные права на общее имущество. В судебной практике неоднократно рассматривались споры, связанные с льготным приобретением имущества. Так, в Определении Судебной коллегии по гражданским делам от 10 февраля 1997 г. указывается на то, что автомобиль, выделенный по льготной цене одному из супругов по месту работы как поощрение за добросовестный труд, подлежит включению в общее имущество супругов при разрешении судом спора о разделе этого имущества . В отличие от участников долевой собственности у участников совместной собственности нет определенной доли в праве общей собственности, она может возникнуть только при выделе или разделе, т.е. в случае прекращения существования совместной собственности.

———————————
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 6. С. 10.

3. В соответствии с п. 2 ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.).

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

4. После смерти одного из супругов доля умершего в общем имуществе супругов входит в состав наследства и переходит к наследникам по закону или по завещанию. Безусловно, оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Неслучайно в комментируемой статье подчеркнуто, что в состав наследства входит только доля умершего (но не пережившего) супруга в этом имуществе.

Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие сочетания трех условий. Во-первых, это наличие брачных отношений; во-вторых, факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака и, как следствие, в-третьих, имущество должно являться общим — принадлежать на праве общей совместной собственности обоим супругам.

Краткое описание статьи 1150

Согласно ст 1150 по ГК РФ живой супруг обладает правом претендовать на имущество почившей второй половинки вне зависимости, предается оно по завещательному документу или же на законом основании. В наследственную массу причисляется все добро, что было обретено до брака, и поэтому живой супруг не имеет возможности на него претендовать, кроме случаев, когда имелось вложение денежных средств по улучшению состояния обозначенного имущества. К примеру, у жены имелась квартира, полученная по наследству, а муж вносил свои финансы для ее ремонта. Или были приобретены материалы и другие предметы, что способствовали совершенствованию ее внешнего вида.

Также стоит упомянуть, что наследственные права умершего супруга при наличии гражданского брака исключают такую возможность. Все дело в том, что по закону могут наследовать имущество лишь супруги, имевшие узаконенные отношения, то есть если был заключен брачный союз. Даже с учетом того, что проживали граждане в неоформленном союзе много лет.

Исключением могут быть:

  • обстоятельства, когда гражданский супруг был включен в завещание, где прописана его доля наследства;
  • когда гражданский муж/жена последний год находился на иждивении наследодателя по факту нетрудоспособности, а также имели несовершеннолетний возраст.

В таком случае при наличии факта иждивения и при отсутствии свидетельства о бракосочетании такие граждане могут рассчитывать на обязательную часть наследственного имущества независимо, в какой форме оно будет осуществляться: по закону или по завещательному распоряжению.

Гражданская жена (муж) не вправе притязать на добро усопшего супруга, даже при наличии того факта, что были осуществлены вложения в совместно обретенное имущество в период пребывания в отношениях, если не имеется обстоятельств, обусловленных гражданским законодательством.

Комментарии по статье 1150

В комментариях статьи 1150 Гражданского законодательства, а именно в обозначенной редакции регламентируется, что когда живой муж (жена) не пожелал обрести свою часть в супружеском совместно нажитом имуществе, то оно на основании закона вносится в наследственную массу и будет участвовать при распределении между основными претендентами на наследство. Кроме этого, имеются еще такие нюансы:

  1. Если живой супруг отказался от прав владения на положенное ему имущество, то согласно п.1 статьи 225 оно считается бесхозным. И на основании этого его судьбу определяет судебный орган.
  2. Немаловажным аргументом в наследственном деле супругов является то, что переживший супруг в случае отказа от наследственного имущества, предназначенного ему после кончины супруга, в пользу кого-либо из претендентов регламентируется как договор дарения. Поэтому он должен быть соответствующе оформлен, после чего одаренному потребуется такой дар зарегистрировать в регистрационном органе.

Личное имущество усопшего

Также следует обозначить, что переживший супруг не вправе наследовать имущество умершего, если эти вещи или объекты наследства относятся к:

  • материальным ценностям, что были приобретены усопшим до момента заключения брака;
  • имуществу, полученное в форме дарения, наследования;
  • имуществу, купленному уже в браке, но на средства, которые были подарены или унаследованы;
  • имеется в наличии брачный контракт, где указывается, какой из объектов имущества определяется другому супругу после кончины.

Исключением является, если кому-то одному из пары было передано наследство, но в права владения они вступили совместно. Такое имущество считается их общим приобретением. Поэтому в подобной ситуации живой супруг обладает правом на него.

Совместно нажитое

Что касается имущества, обозначенного как совместно нажитое, то согласно правовым нормам в его состав по гражданскому законодательству включаются:

  1. Денежные поступления от трудовой или предпринимательской деятельности, а также прибыль при наличии интеллектуальной деятельности.
  2. Получение различных финансовых выплат, к примеру, пенсии, пособия, не имеющие целевого назначения.
  3. В совместную собственность входят приобретенные за общие финансы объекты движимого и недвижимого имущества, ценные бумаги. Сюда же относятся и долевые вклады, что были вложены в банковские или коммерческие учреждения.
  4. Прочее добро, в которое была внесена часть финансов обоих супругов, независимо, на чье имя было произведено оформление.

Также следует заметить, что к обще нажитому имуществу относится обстоятельство, если один из супругов реализовывал ведение хозяйственных дел, присматривал за детьми и соответственно не располагал возможностью иметь личную прибыль по обоснованной причине.

Наличие связей статьи 1150 с другими правовыми нормами

Обозначенная статья имеет непосредственное отношение к иным правовым нормам гражданского законодательства касательно наследования части имущества пережившего супруга.

Причастность ст. 1150 Гражданского кодекса РФ

№ статьи Наименование Закон Соотношение в процентах
1142 наследники первой очередности Гражданский кодекс Российской Федерации 44%
256 общая собственность супругов 51%
34 совместная собственность супругов 48%
1153 способы вступления в наследство 37%
1152 принятие наследства 36%
39 распределение долей при разделе общего имущества супругов 34%
1112 основание наследования 25%
1149 право на обязательную долю в наследстве 15%
36 имущество каждого супруга 14%

Кроме этого, Постановлением Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» обозначено, что вступление в права наследственного имущества также регламентируются ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, которая обеспечивает перевод нажитого добра наследодателя к другим лицам согласно порядку, утвержденному гражданским законодательством.

К вышесказанному также стоит добавить, что после того, как будет определена доля наследования, живому супругу необходимо в непременном порядке обратиться к нотариусу и предоставить соответствующие доказательства. К ним относятся:

  • свидетельство о браке;
  • брачный контракт, если имеется;
  • свидетельство о смерти супруга;
  • паспорт правопреемника;
  • документы, которые подтверждают совместное вложение денежных средств.

После того как нотариус предоставит бумагу о праве наследования, наследнику нужно обязательно произвести переоформление документов касательно движимого и недвижимого имущества в регистрационном органе. Одним из нюансов наследования супругами считается тот факт, что при наличии в семье несовершеннолетних детей после определения долей необходимо получить позволение органов опеки и попечительства о передаче обозначенной доли живому супругу. Дело в том, что данный орган обеспечивает правомерность действий относительно лиц, которые не достигли совершеннолетия, тем самым охраняя их законные права.

В случае спорных вопросов касательно наследования имущества умершего супруга, к примеру, наличие претендентов на обязательную часть доли в наследстве, то для их решения необходимо обращаться в судебный орган, поскольку нотариус не уполномочен производить такие действия.

И также не стоит забывать, что обязательной является уплата государственной пошлины, которая обозначена в размере 0,3% от общей стоимости имущества после проведения его оценивания. Такая сумма обозначается для граждан, являющихся близкими родственниками.

admin