Римское право классического периода

1. Последний век республики и первые два-три века импе­рии были временем полного расцвета римской классической юриспруденции. Уходит в прошлое юридический формализм. Полу­чают признание принципы «равенства сторон», «справедливости», «доброй совести».

Источники права – преторские эдикты (общие положения), рескрипты(ответы или советы императора), декреты(решения выносимые императоров в судебных делах)., мандаты(инструкции для правителей провинций. Помимо преторских эдиктов источниками нового римского права сделались распоряжения императоров, постановления сената, консультации юристов.

Наиболее известные юристы получали право давать толкования законов, которые были обязательны для судов.

Римское право (древнейшего) царского периода

Толкования юристов были впоследствии систематизированы и составили самую значительную часть кодификации императо­ра Юстиниана (так называемые Дигесты).

В судебной практике в юриспруденции Рима классического периода было выработано деление на право публичное и частное. Публичное было менее разработано. Частное право, где коллективные интересы общества и государства реализовались путем защиты интересов отдельных его представителей, выступающих в качестве собственников, в классический период получило значительно более глубокую и тонкую разработку. Частное право достигло высокого уровня юридической техники.

Вещное право.

Для практических целей юристы использовали целый ряд классификации вещей. Манципируемые и не-, заменимые и не-, движимые и не-, делимые и не делимые.

Потребности имущественного оборота и расширения территории римского гос-ва привели к появлению в классическую эпоху новых видов права собственности

Возникает новая форма собственности, отличная от квиритской. Ее называютпреторской или бонитарной. Охраняет ее преторское право, защита претора. Претор в тех случаях, когда покупатель вещи не может стать квиритским собственником, брал под защиту интерес покупателя фактически закрепляя приобретенную им вещь в составе его имущества.

В конце республики, с тех пор как окончательно утверж­дается принцип поземельной частной собственности, получает развитие институт владения (possessio), под которым понималось всякое фактическое господство лица над вещью, соединенное с желанием осуществлять эту власть для себя.

Близким по своей юридической природе к владению римские юристы считали держание. Под держанием точно так же понимали пользование, лишенное права распоряжения вещами. Однако в данном случае речь шла о вещах, собственник которых хорошо известен. Держанием являются отношения, создаваемые договором найма квартиры, орудий труда, рабочего скота и других вещей.

Защищал интересы владельца вещи преторский интердикт.

В классический период продолжает развиваться «право на чужую вещь», или сервитут. Различались вещные и личные сервитуты.

Все больше развивалось обязательное право. Рассматривалось правовая связь как минимум двух лиц.

Соглашения: пакты – неформальные и договоры – формальные. Важная значение имело то, что юристы выработали общие положения о договорах. они могли быть устные или письменные, нерушимые, требовалось согласие сторон, не выполнение влекло юридическую ответственность.

Древнейшим типом договора был в Риме договор словесный, иливербальный. Для его действительности требовалось произне­сение определенных слов, особенно «даю», «сделаю».

Весьма вероятно, что в самое древнее время вербальный договор скреплялся клятвой.

С течением времени вербальные договоры стали терять свой строго формальный характер. Из обязательства словесного стало возникать обязательство письменное. Римские юристы вы­нуждены были признать законной и эту форму обязательств, дав ей название договоров (контрактов) литеральных (от «литера» — буква).

В какое-то время судебная практика вынудила римских юристов выделить особую группу контрактов, получивших затем название реальных. Обязанность исполнения и связанная с этим ответственность наступает по ним не с момента соглашения, а смомента передачи вещи, не ранее.(ссуда, хранение, заклад)

Римские юристы проводили тонкое различие между займом и ссудой. При ссуде возвращается не всякая подобная вещь, а именно та, которая была одолжена. При займе, наоборот, возврату подлежат не те именно деньги, которые были одолжены, а та же самая сумма денег.

Последней по времени возникновения и самой важной по значению была четвертая группа контрактов, так называемых консенсуальных.

Особое место среди консенсуальных контрактов занял договор купли-продажи. Из договора реального, ка­ким он был при господстве манципации, договор купли-продажи сделался консенсуальным. Ответственность сторон возникала те­перь не с передачей вещи, а немедленно по заключении соглашения — в любой из дозволенных форм: письменной, устной. Оборот товаров был значительно облегчен.

Римское право (так же, как и афинское) обязывало продавца: а) гарантировать покупателя от эвикции; б) предупредить покупателя о скрытых недостатках вещи, не могущих быть обнаруженными при простом осмотре.

Если обнаруживался действительный собственник, покупа­тель получал право на возмещение убытков; если он обнаружи­вал действительно скрытый недостаток — мог потребовать рас­торжения договора или уменьшения покупной цены.

В классический период получило развитие залоговое право. Все более редкой становится древня форма залога, основанная на доверии. С развитием товарного обращения все чаще стал использоваться залог (пигнус), при котором заложенная вещь передавалась кредитору в держание.

Вручение какой-либо ценной вещи кредитору (в качестве средства обеспечения долга) было известно с глубокой древности, но как внеправовой акт. Только в конце республики залог получает наконец официальное признание.

В классический период получили дальнейшее развитие обязательство из деликтов. С одной стороны наблюдался заметный превращения целого ряда частных деликтов в публичные, а с другой – создавались новые виды частных деликтов (правонарушений).(обман, угроза).

Характерной чертой классической эпохи является прогрессирующие разложение патриархальной семьи. Получает распространение новая форма брака – без мужней власти.

Получило распространение конкубинат – неоформленное постоянное сожительство мужчины и женщины.

В наследственном праве самым существенным было признание права наследования и за теми кровными родственниками, которые прежде его не имели. Претор призывал всех кровных родственников наследователя вплоть до шестого колена.Само завещание стало составляться в письменном виде и удостоверяться семью свидетелями.

В классический период более широкое распространение получило установленное в завещаниях легатов (завещательных отказов), согласно которым наследник обязан был выдать определенную часть имущества указанному наследодателям лицу.

Римское уголовное право складывалось из массы зако­нов, включая Законы ХП таблиц, из постановлений народных со­браний и сената. Характерной тенденцией развития уголовного права является ряд частных деликтов постепенно становятся уголовно наказуемые. Появляются новые виды преступления.

Столь же неопределенным было преступление, квалифици­руемое как «оскорбление величества». Под этим понималось, ко­нечно, оскорбление императора.

Немалое внимание уделяет римский законодатель преступлениям чиновников — взяточничеству, присвоению казенных денег, хищениям государственного имущества вообще и т.д. Виновные в этих преступлениях наказывались главным образом смертной казнью и ссылкой.

Наказания различались по степени связанного с ними мучительства и позора на такие, которые применимы к лицам высших сословий, и такие, которые предназначены непривилегированным. Особую группу наказаний составляли те, которые применялись к рабам. Наказание ужесточаются и увеличивается кол-во видов.

Дата публикования: 2015-01-24; Прочитано: 3268 | Нарушение авторского права страницы

Римское право классического периода: вещное и обязательственное право.

В III в. до н.э. — III в.н.э. продолжали формально действовать Законы XII таблиц (официально они были отменены в VI в. н.э. в ходе законодательных реформ византийского императора Юстиниана). Но существенные изменения в социально-экономической и политической жизни Рима сделали необходимым отказ в повседневной правовой практике от устаревших норм Законов XII таблиц и квиритского права в целом. Возникают новые формы правотворчества, которые отвечали имеющимся общественным условиям.

В Риме в период республики сложилась тройная система источников права:

* цивильное (квиритское) право;

* «преторское право» (претор города);

* «право народов» (претор перегринов).

В период империи роль преторов падает. Юрист Юлиан (между 125 и 138 гг. н.э.) кодифицирует преторское право («вечный эдикт»). С этого времени преторский эдикт по сути дела застывает и перестает быть источником новых правовых норм. В период империи падает роль народных собраний, а к концу I в. н.э. они были лишены права издавать законы. Сенату была возвращена законодательная власть, и сенатус-консульты стали выступать в качестве законов — составлялись от имени принцепса и часто назывались по его имени.

Со II в. н.э. важнейшим источником права стала законодательная деятельность императоров. Акты императорской власти (конституции) действовали на всей территории римского государства и делились на следующие основные виды.

Эдикты — общие положения императорской власти, которые юридически обязательны при жизни данного императора. Но уже со II в.н.э. они соблюдаются и его преемниками.

Рескрипты — ответы или советы императора отдельным лицам или магистратам, запрашивающим консультации по правовым вопросам.

Декреты — решения, вынесенные императором в судебных делах, на основе которых сложилась самостоятельная императорская юриспруденция.

Мандаты — инструкции для правителей провинций, которые в ряде случаев содержали также нормы гражданского или уголовного права, которые применялись и к перегринам.

Еще одним важным источником римского права в классический период становится деятельность римских юристов. Римская юриспруденция приобретает чисто светский характер, начиная с плебейского понтифика Тиберия Корункания (с 254 г. до н.э.), правовые консультации которого носили публичный и открытый характер.

Юристы республиканского периода давали юридические консультации, составляли и редактировали юридические акты, в ряде случаев участвовали в самом юридическом процессе. Первые юристы происходили из сенаторской знати и всадников, а позже и выходцев из военных.

Основателями римской юридической науки считаются Публий Сцевола (обобщил судебную практику, систематически изложив цивильное право) и Сервий Сульпиций (составил первый комментарий преторского права).

Важное значение имела преподавательская деятельность юристов. В I — начале II в.

Римское право классического периода. Общая характеристика.

н.э. существовали две основные школы права: сабиньянцы (основатель Капитон, но известный под именем Сабин) и прокульянцы (основатель Лабеон, или Прокул), они вели преподавание права.

Римские юристы составляли многочисленные труды — одни для учебных целей, другие — для практического использования.

Вещное право

Получают развитие гражданско-правовые формы защиты прав частного собственника:

1. виндикационный иск — спор о праве собственности, в котором настоящий собственник должен был доказать свой титул на спорную вещь;

2. негаторный иск направлен против третьих лиц, выдвигающих необоснованные претензии на чужую вещь (на соседний земельный участок);

3. прогибиторный иск направлен на устранение помех, которые препятствовали собственнику осуществлять нормальное использование своей вещи.

С развитием преторского права получает окончательное юридическое оформление еще один самостоятельный вид вещного права — институт владения — фактическое обладание вещью, сопровождающееся намерением владеть ею самостоятельно. Защита прав владения осуществлялась с помощью преторских интердиктов (приказов) об удержании владения в случае грозящего нарушения прав владельца или же о возврате уже изъятой третьим лицом вещи. римское право институция гай

Интердикт не обладал такой юридической силой, как иск, но отличался простотой и быстротой. Также получает дальнейшее развитие и сервитут — право на чужую вещь. Новое в вещном праве: суперфиция (возникло в связи с постройкой дома на чужой земле), эмфитевзис — наследственная аренда земли с внесением установленной платы. Развивается залоговое право, но залог передавался кредитору не в собственность, а в держание, защищаемое интердиктами. Появляется ипотека — залог земли.

Обязательственное право

Обязательственное право становится наиболее разработанной частью, являвшейся юридической формой товарно-денежного обращения. Обязательства как связь двух лиц утратили свой былой формализм, из односторонних превратились в двухсторонние.

Наиболее тщательно разрабатываются договоры (контракты). Требовалось согласие сторон, выраженное добровольно, а не в результате заблуждения, обмана или угрозы. Договоры заключались устно или письменно, в том числе, и посредством переписки. Они являлись нерушимыми и должны были строго соблюдаться.

В Институциях Гая было 4 группы договоров.

Вербальные (словесные) договоры. Распространенным видом являлась стимуляция.

Литеральные (письменные). Обязательства возникали в силу записи в специальных книгах доходов и расходов одной их сторон, составления деловых расписок сторонами.

Реальные (рес — вещь) требовали обязательной передачи вещи, составляющей предмет договора, заема, ссуды, хранения, заклада.

Консенсуальные (соглашение). Простое соглашение сторон по всем основным условиям контракта: купля-продажа, договор найма вещи (аренды земли), найма рабочей силы, поручения, товарищества.

Обязательства из деликтов. Многие публичные деликты стали преступлениями. Появились новые виды частных деликтов — обман, который порождал обязательство уплатить вознаграждение, равное по размеру причиненному ущербу, а также угроза, влекущая за собой возмещение ущерба в 4- кратном размере, обман кредиторов.



1. Последний век республики и первые два-три века импе­рии были временем полного расцвета римской классической юриспруденции. Уходит в прошлое юридический формализм. Полу­чают признание принципы «равенства сторон», «справедливости», «доброй совести».

Источники права – преторские эдикты (общие положения), рескрипты(ответы или советы императора), декреты(решения выносимые императоров в судебных делах)., мандаты(инструкции для правителей провинций. Помимо преторских эдиктов источниками нового римского права сделались распоряжения императоров, постановления сената, консультации юристов.

Наиболее известные юристы получали право давать толкования законов, которые были обязательны для судов. Толкования юристов были впоследствии систематизированы и составили самую значительную часть кодификации императо­ра Юстиниана (так называемые Дигесты).

В судебной практике в юриспруденции Рима классического периода было выработано деление на право публичное и частное. Публичное было менее разработано. Частное право, где коллективные интересы общества и государства реализовались путем защиты интересов отдельных его представителей, выступающих в качестве собственников, в классический период получило значительно более глубокую и тонкую разработку. Частное право достигло высокого уровня юридической техники.

Вещное право. Для практических целей юристы использовали целый ряд классификации вещей. Манципируемые и не-, заменимые и не-, движимые и не-, делимые и не делимые.

Потребности имущественного оборота и расширения территории римского гос-ва привели к появлению в классическую эпоху новых видов права собственности

Возникает новая форма собственности, отличная от квиритской. Ее называютпреторской или бонитарной. Охраняет ее преторское право, защита претора. Претор в тех случаях, когда покупатель вещи не может стать квиритским собственником, брал под защиту интерес покупателя фактически закрепляя приобретенную им вещь в составе его имущества.

В конце республики, с тех пор как окончательно утверж­дается принцип поземельной частной собственности, получает развитие институт владения (possessio), под которым понималось всякое фактическое господство лица над вещью, соединенное с желанием осуществлять эту власть для себя.

Близким по своей юридической природе к владению римские юристы считали держание. Под держанием точно так же понимали пользование, лишенное права распоряжения вещами. Однако в данном случае речь шла о вещах, собственник которых хорошо известен. Держанием являются отношения, создаваемые договором найма квартиры, орудий труда, рабочего скота и других вещей.

Защищал интересы владельца вещи преторский интердикт.

В классический период продолжает развиваться «право на чужую вещь», или сервитут. Различались вещные и личные сервитуты.

Все больше развивалось обязательное право. Рассматривалось правовая связь как минимум двух лиц.

Соглашения: пакты – неформальные и договоры – формальные. Важная значение имело то, что юристы выработали общие положения о договорах.

Римское право классического периода (источники, основные институты, общая характеристика).

они могли быть устные или письменные, нерушимые, требовалось согласие сторон, не выполнение влекло юридическую ответственность.

Древнейшим типом договора был в Риме договор словесный, иливербальный. Для его действительности требовалось произне­сение определенных слов, особенно «даю», «сделаю».

Весьма вероятно, что в самое древнее время вербальный договор скреплялся клятвой.

С течением времени вербальные договоры стали терять свой строго формальный характер. Из обязательства словесного стало возникать обязательство письменное. Римские юристы вы­нуждены были признать законной и эту форму обязательств, дав ей название договоров (контрактов) литеральных (от «литера» — буква).

В какое-то время судебная практика вынудила римских юристов выделить особую группу контрактов, получивших затем название реальных. Обязанность исполнения и связанная с этим ответственность наступает по ним не с момента соглашения, а смомента передачи вещи, не ранее.(ссуда, хранение, заклад)

Римские юристы проводили тонкое различие между займом и ссудой. При ссуде возвращается не всякая подобная вещь, а именно та, которая была одолжена. При займе, наоборот, возврату подлежат не те именно деньги, которые были одолжены, а та же самая сумма денег.

Последней по времени возникновения и самой важной по значению была четвертая группа контрактов, так называемых консенсуальных.

Особое место среди консенсуальных контрактов занял договор купли-продажи. Из договора реального, ка­ким он был при господстве манципации, договор купли-продажи сделался консенсуальным. Ответственность сторон возникала те­перь не с передачей вещи, а немедленно по заключении соглашения — в любой из дозволенных форм: письменной, устной. Оборот товаров был значительно облегчен.

Римское право (так же, как и афинское) обязывало продавца: а) гарантировать покупателя от эвикции; б) предупредить покупателя о скрытых недостатках вещи, не могущих быть обнаруженными при простом осмотре.

Если обнаруживался действительный собственник, покупа­тель получал право на возмещение убытков; если он обнаружи­вал действительно скрытый недостаток — мог потребовать рас­торжения договора или уменьшения покупной цены.

В классический период получило развитие залоговое право. Все более редкой становится древня форма залога, основанная на доверии. С развитием товарного обращения все чаще стал использоваться залог (пигнус), при котором заложенная вещь передавалась кредитору в держание.

Вручение какой-либо ценной вещи кредитору (в качестве средства обеспечения долга) было известно с глубокой древности, но как внеправовой акт. Только в конце республики залог получает наконец официальное признание.

В классический период получили дальнейшее развитие обязательство из деликтов. С одной стороны наблюдался заметный превращения целого ряда частных деликтов в публичные, а с другой – создавались новые виды частных деликтов (правонарушений).(обман, угроза).

Характерной чертой классической эпохи является прогрессирующие разложение патриархальной семьи. Получает распространение новая форма брака – без мужней власти.

Получило распространение конкубинат – неоформленное постоянное сожительство мужчины и женщины.

В наследственном праве самым существенным было признание права наследования и за теми кровными родственниками, которые прежде его не имели. Претор призывал всех кровных родственников наследователя вплоть до шестого колена.Само завещание стало составляться в письменном виде и удостоверяться семью свидетелями.

В классический период более широкое распространение получило установленное в завещаниях легатов (завещательных отказов), согласно которым наследник обязан был выдать определенную часть имущества указанному наследодателям лицу.

Римское уголовное право складывалось из массы зако­нов, включая Законы ХП таблиц, из постановлений народных со­браний и сената. Характерной тенденцией развития уголовного права является ряд частных деликтов постепенно становятся уголовно наказуемые. Появляются новые виды преступления.

Столь же неопределенным было преступление, квалифици­руемое как «оскорбление величества». Под этим понималось, ко­нечно, оскорбление императора.

Немалое внимание уделяет римский законодатель преступлениям чиновников — взяточничеству, присвоению казенных денег, хищениям государственного имущества вообще и т.д. Виновные в этих преступлениях наказывались главным образом смертной казнью и ссылкой.

Наказания различались по степени связанного с ними мучительства и позора на такие, которые применимы к лицам высших сословий, и такие, которые предназначены непривилегированным. Особую группу наказаний составляли те, которые применялись к рабам. Наказание ужесточаются и увеличивается кол-во видов.

Дата публикования: 2015-01-24; Прочитано: 3267 | Нарушение авторского права страницы

admin