Наследство в Казахстане

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев» иностранцы могут иметь в Республике Казахстан на праве собственности жилище (за исключением временно пребывающих иностранцев) и иное имущество, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Статьей 47 Кишиневской конвенции от 07.10.2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» предусмотрено, что граждане каждого из государств могут наследовать на территориях других участников Конвенции имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и граждане данного государства.

Согласно пункту 1 статьи 252 Гражданского кодекса Республики Казахстан если по основаниям, допускаемым законодательными актами, в собственности лица оказалось имущество, которое не может ему принадлежать в силу законодательных актов, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение одного года с момента возникновения права собственности на данное имущество, если иные сроки не предусмотрены законодательными актами.

Со ссылкой на указанную норму казахстанские нотариусы и органы юстиции обычно разъясняют, что иностранец, который приобрел жилье на законных основаниях (например, унаследовал), должен его продать в течение 1 года (не 3 месяцев!), поскольку иностранец, не обладающий видом на жительство, не вправе иметь в собственности жилье на территории Республики Казахстан.

Также в указанном пункте 1 статьи 252 Гражданского кодекса говорится, что в случае, если имущество не будет отчуждено собственником в указанный срок, оно по решению суда подлежит принудительному отчуждению с возмещением собственнику стоимости имущества за вычетом затрат по его отчуждению. То есть, если руководствоваться данным пунктом, то жилье иностранца, не проживающего в Казахстане, и не распорядившегося жильем в течение 1 года, должно быть принудительно продано по решению суда с торгов, а вырученная сумма (за вычетом издержек) должна быть передана иностранцу. В то же время порядок такой принудительной продажи законом или подзаконными актами не установлен. Ни у одного государственного органа в настоящее время не имеется полномочий на предъявление подобных исков в суд, и на практике данные положения закона не реализуются. Для иностранцев не установлено никакой ответственности или штрафов за то, что они не распорядятся своим жильем в течение 1 года. Поэтому в настоящее время несоблюдение срока для продажи жилья иностранцем, не влечет никаких негативных последствий в виде изъятия жилья или денежных санкций.

Таким образом, в том случае, если Вы являетесь иностранным гражданином, постоянно не проживающим на территории Республики Казахстан, Вы, приобретя жилую недвижимость на праве собственности недвижимость в Республике по наследству, обязаны ею распорядиться в установленный срок. При этом предусмотрен срок, равный 1 (одному) году с момента возникновения права собственности, для отчуждения наследуемой квартиры.

Если Вы указанной квартирой не распорядитесь в течение года, то никаких мер в виде принудительного отчуждения или иных санкций, к Вам не будет принято, пока не будет установлен порядок, регулирующий данную процедуру, определен соответствующий государственный орган. Сроки для такого введения в настоящее время не определены.

Отдельных условий для граждан родившихся на территории Казахстана законодательством Республики Казахстан не предусмотрено. Единственное условия для того, чтобы иностранец мог иметь жилье на территории Республики Казахстан, — постоянное проживание на территории республики, то есть наличие вида на жительство.

Глава 59. Наследование по закону

1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1061-1064 настоящего Кодекса.

2. При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой, приравниваются к кровным родственникам.

Усыновленные и их потомство не наследуют по закону после смерти кровных родителей усыновленного, других его кровных родственников.

Родители усыновленного и другие его кровные родственники не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

3. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, непринятия ими наследства либо отказа от него, кроме случаев, указанных в пункте 5 статьи 1074 настоящего Кодекса.

4. Правила настоящего Кодекса об очередности призвания наследников по закону к наследованию и о размере их долей в наследстве могут быть изменены нотариально удостоверенным соглашением заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Такое соглашение не должно затрагивать прав не участвующих в нем наследников, а также наследников, имеющих право на обязательную долю.

Примечание

Статья 1061. Первая очередь наследников по закону

1. В первую очередь право на наследование по закону получают в равных долях дети наследодателя, в том числе родившиеся живыми после его смерти, а также супруг (супруга) и родители наследодателя.

2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Примечание

Статья 1062. Вторая очередь наследников по закону

1. Если нет наследников первой очереди, право на наследование по закону во вторую очередь получают в равных долях полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Примечание

Статья 1063. Третья очередь наследников по закону

1. Если нет наследников первой и второй очереди, право на наследование по закону в третью очередь получают в равных долях родные дяди и тети наследодателя.

2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Примечание

Статья 1064. Наследники последующих очередей

1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются сводные братья и сестры, пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, если они совместно проживали с наследодателем одной семьей не менее десяти лет.

Примечание

Статья 1065.

Примечание

Статья 1066.

Примечание

Статья 1067. Наследование по праву представления

1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1061, пунктом 2 статьи 1062 и пунктом 2 статьи 1063 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии со статьей 1045 настоящего Кодекса.

Примечание

Статья 1068. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя

1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1062, 1063, 1064 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

2. Наследники по закону, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1061, 1062, 1063, 1064 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Примечание

Статья 1069. Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

2. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по завещанию и (или) по закону, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода, и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

3. Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь в отношении той части переходящего к нему наследства, которая превышает обязательную долю.

Статья 1070. Права супруга при наследовании

1. Принадлежащее супругу в силу завещания или закона право наследования не затрагивает других его имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на часть имущества, совместно нажитого в браке.

2. По решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства, и супруги в течение не менее чем пяти лет до открытия наследства проживали раздельно.

Статья 1071. Охрана наследства и управление им при наследовании по закону

1. В случае, если часть имущества наследуется по завещанию, исполнитель завещания, назначенный наследодателем, осуществляет охрану всего наследства и управление им, включая и ту часть наследства, которая переходит в порядке наследования по закону.

Исполнитель завещания, назначенный в соответствии со статьей 1059 настоящего Кодекса наследниками по завещанию или судом, осуществляет функции по охране всего наследства в целом и управлению им, если наследники по закону не потребуют назначения доверительного управляющего наследством для исполнения указанных функций применительно к части наследства, переходящей в порядке наследования по закону.

2. Доверительный управляющий наследством назначается нотариусом по месту открытия наследства по просьбе одного или нескольких наследников по закону. Наследник по закону, не согласный с назначением управляющего наследством или его выбором, вправе оспорить назначение доверительного управляющего наследством в суде.

3. Если наследники по закону отсутствуют либо неизвестны, местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения должны обратиться к нотариусу с просьбой о назначении доверительного управляющего наследством. В случае явки наследников по закону, доверительный управляющий наследством может быть отозван по их требованию с возмещением ему необходимых расходов и выплатой разумного вознаграждения за счет наследства.

4. Доверительный управляющий наследством осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1059 настоящего Кодекса применительно к исполнителю завещания, поскольку иное не вытекает из особенностей наследования по закону.

5. Доверительный управляющий наследством имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов по охране наследства и управлению им, а если иное не предусмотрено его соглашением с наследниками — и на вознаграждение.

Примечание

Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета «Казахстанская правда», база данных справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети. Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности. Компания «КАМАЛ-Консалтинг» не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.

Минюст России разъясняет, как оформить наследственные права в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Обратиться за открытием наследственного дела можно к любому нотариусу в пределах нотариального округа субъекта РФ по месту открытия наследства (последнему месту жительства умершего гражданина) в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Отмечается1, что в случае, если наследственное дело уже заведено, а нотариальная контора закрыта на период действия ограничительных мер, заявитель может обратиться в дежурную нотариальную контору, информация о которой размещена на сайте каждой региональной нотариальной палаты. В этом случае нотариус дежурной нотариальной конторы передаст заявление нотариусу, который ведет наследственное дело в порядке ст. 86 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (далее – Основ), в том числе по Интернету, при условии, что документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариусом дежурной нотариальной конторы.

Для открытия наследственного дела можно подать лишь заявление о принятии наследства. Остальные документы (свидетельство о смерти, документы, подтверждающие последнее место жительства наследодателя, состав и принадлежность наследственного имущества, стоимость наследственного имущества и т. д.) могут быть представлены позже, но до момента выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство (ст. 1163 Гражданского кодекса).

Если заявитель не может лично обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (например, ввиду нахождения в другом субъекте РФ), он вправе подать заявление о принятии наследства через своего представителя или через другое лицо (например, с помощью другого наследника, курьера, нотариуса) или направить заявление по почте. При этом заявление может быть подано как в бумажном виде, так и в форме электронного документа в порядке ст. 103.8 Основ.

Для передачи заявления наследника (его представителя) о принятии наследства через курьера, иного наследника документально оформлять полномочия передающего не потребуется, так как лицо не совершает действий по принятию наследства. Расписка в принятии указанного заявления нотариусом не выдается, поскольку оно будет зарегистрировано в книге специального учета. При этом подпись наследника в заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности, в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ.

Заявление, направленное по почте, будет считаться поданным своевременно, если сдано оператору почтовой связи до истечения срока для принятия наследства, то есть датировано числом до последнего дня срока включительно. Если наследник пропустил срок для подачи заявления о принятии наследства по уважительным причинам, такой срок может быть восстановлен в судебном порядке (ч. 1 ст. 1155 ГК РФ).

Права на наследственное имущество подтверждаются свидетельством о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Нотариус при получении заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (на бумажном носителе по почте или в электронном виде в соответствии со ст. 103.9 Основ) после оплаты заявителем нотариального тарифа направит в его адрес свидетельство по почте или в электронном виде.

Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться

Минюст России напоминает, что в соответствии со ст. 1153 ГК РФ принятие наследства может осуществляться также путем его фактического принятия (например, совершения действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии). При этом совершение таких действий в отношении имущества, предназначенного другому наследнику, не влечет у лица возникновения наследственных прав на это имущество.

Принять наследство через представителя можно только в случае, если в доверенности прямо предусмотрено такое полномочие представителя. Для законного представителя доверенность не требуется, но для подтверждения его статуса понадобится свидетельство о рождении. Проживающие с наследодателем наследники признаются фактически принявшими наследство. Подтверждающим документом для этого станет справка о регистрации по месту жительства, выданная органами, осуществляющими регистрационный учет. Указанные наследники могут обратиться к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя для оформления наследственных прав по окончании срока действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Сведения об открытии наследственных дел публикуются на сервисе «Реестр наследственных дел» на сайте ФНП в разделе «Публичные реестры». Также на указанном сайте размещена информация об адресах дежурных нотариальных контор.

1 С информацией Минюста России «Об оформлении наследственных прав в сложившихся условиях распространения новой коронавирусной инфекции» можно ознакомиться на официальном сайте Минюста России (https://minjust.ru/ru/novosti/ob-oformlenii-nasledstvennyh-prav-v-slozhivshihsya-usloviyah-rasprostraneniya-novoy).

Передача недвижимости по наследству — вопрос достаточно трудоемкий в юридической практике. Kn.kz разобрался в нюансах составления завещания, вступления в наследство, услугах нотариуса и других аспектах наследования недвижимости по закону в Казахстане.

Как оформить завещание на наследство в РК?

Составление завещания — индивидуальный процесс, однако основные моменты регулируются законодательством. Завещание по закону не допускается составлять, заверять завещание у нотариуса через представителя — только лично. Объектом завещания может быть:

  • собственность завещателя;
  • имущество, которое будет получено завещателем.

У завещателя есть возможность составить разные завещания, а можно одно на все имущество, где будет расписано, кто что получает. Любое завещание должно содержать следующие пункты:

  • дата и место составления документа;
  • Ф.И.О. завещателя;
  • дата рождения;
  • номер удостоверения личности/паспорта;
  • место регистрации;
  • перечень наследников;

Также прописывается, что нотариус удостоверил документ, сколько экземпляров сделали, дата, место подписания, подпись завещателя и подтверждение оплаты госпошлины.

Если завещатель не может подписаться лично, то подписывает кто-то другой, но это происходит под наблюдением нотариуса.

По закону завещатель может все отменить или скорректировать, не объясняя причин, отменив право на наследство.

Очереди наследников в Казахстане: доли в наследстве

Без завещания имущество поделится в порядке очереди. Очереди наследства выглядят следующим образом:

  1. Дети, жена, муж, отец, мать, внуки и правнуки;
  2. Братья и сестры, дедушки и бабушки, племянники и племянницы;
  3. Родные тети и дяди, двоюродные сестры и братья;
  4. Прабабушки, прадедушки, дети племянников, дети двоюродных внуков и т.д.

Если у наследодателя нет кровных родственников, наследуют недвижимость сводные братья, сестры, мачеха, отчим, пасынок или падчерица. Только есть одно условие — совместное проживание в течение не меньше 10 лет. Однако чаще имущество распределяется среди первых двух групп наследников.

Кстати, не все можно разделить или отдать только одному человеку. В законе есть пункт — «обязательная доля в наследстве». Даже если родные, имеющие на неё право, не включены в завещание, они получат причитающуюся часть наследства через суд. Вне зависимости от воли завещателя получат не менее 50% наследства несколько групп людей:

  • нетрудоспособные/несовершеннолетние дети.
  • нетрудоспособные родители.
  • нетрудоспособные муж или жена.

Закон, кроме того, имеет понятие поднаследника. Поднаследник — человек, получающий имущество, если назначенный наследник вдруг откажется от наследства или умрет до вступления.

Частый случай — наследство с «обременением». Для получения квартиры нужно предоставить место для проживания определенному лицу, которому даётся прав пожизненного пользования. Как правило, это родные люди, жившие вместе с наследодателем и нуждающиеся в присмотре — дети, старики.

Доля в недвижимости: нюансы раздела >>>

У нотариуса: составление акта, тарифы на услуги

Нотариус обязательно удостоверяет завещание. Владелец имущества пишет завещание или диктует его нотариусу.

Писать нужно проще и понятнее. Если воля завещателя будет написана двусмысленно, возникнут споры. Судья будет «расшифровывать» текст буквально, потому что нет возможности переспросить, что умерший хотел сказать.

Если ситуация ничем не осложнена, оплата услуг нотариуса составит:

  • за удостоверение завещаний — 6363 тг;
  • за выдачу свидетельств о праве на наследство — 8484 тг.

Однако иногда могут понадобиться дополнительные услуги нотариуса. Консультацию по ним можно получить в рубрике «Вопросы и ответы».

Завещание без нотариуса

Завещание может приравниваться к удостоверенному нотариусом, когда специалиста нет рядом. Есть несколько категорий людей, имеющих право составить документ без нотариуса:

  • пациенты санаториев, домов для престарелых или инвалидов — документ удостоверяет директор, глав.врач, дежурный врач;
  • военные, лежащие в госпитале или других военно-лечебных учреждениях, — удостоверяет начальник больницы;
  • моряки в плавании, — удостоверяет капитан судна;
  • участники разведок/экспедиций — удостоверяет начальник экспедиции;
  • военные, живущие в части, где нет нотариуса, — удостоверяет начальник части;
  • люди в заключении — удостоверяют начальники мест лишения свободы.

Рядом должен быть свидетель, упоминающийся в завещании, он ставит подпись. Один экземпляр завещания удостоверитель должен передать нотариусу на хранение.

Недвижимое имущество: дарение, приватизация, наследование >>>

Принятие наследства

Процедуру принятия наследства регулирует Гражданский кодекс, а саму процедуру оформляет нотариус. Принятие наследства — это непосредственно согласие на владение всем причитающимся по наследованию или завещанию без каких-либо условий или оговорок.

Фактически наследство считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. Это уже не зависит от времени фактического принятия (от даты заселения в наследованное жилье), от момента регистрации права.

Как принять наследство?

Официально принятие наследства проводится так. Наследнику нужно подать заявление по месту открытия (это место жительства умершего) — это или заявление о принятии наследства, или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление подается нотариусу.

Если складывается так, что заявление приходится отправлять почтой или передать не лично самим наследником, то подпись нужно засвидетельствовать у нотариуса или у лица, который уполномочен на нотариальные действия.

Считается, что наследство принято, если наследник:

  • уже вступил во владения или управление имуществом;
  • защищает имущество от посягательств, притязаний третьих лиц;
  • оплатил расходы по содержанию имущества;
  • оплатил долги наследодателя, получил от третьих лиц причитающиеся наследодателю деньги.

Вступление в наследство по закону надо сделать в течение 6 месяцев с момента его открытия. Если срок пропущен, то суд может восстановить его, однако только если причины пропуска были уважительными. При этом за наследством нужно обратиться в течение 6 месяцев с момента, когда эти причины отпали.

Когда пройдет 6 месяцев, нотариус выдает наследнику свидетельство о праве на наследство.

Как сделать отказ от наследства?

Можно отказаться от наследства в течение тех же 6 месяцев с момента открытия плюс 2 месяца при наличии уважительных причин (продление срок отказа судом). Чтобы отказаться от наследства нужно также подать заявление на отказ нотариусу.

Нельзя отказаться от наследства, если:

  • человек уже вступил во владение или управление, обратился за правоустанавливающими документами — например, въехал в квартиру жить, а затем решил написать отказ;
  • человек хочет отказаться с условиями или оговорками, только от части наследства — например, квартиру получить — согласен, а долги — нет.

При отказе можно прописать, в чью пользу делается отказ — например, отец отказывается от наследства жены в пользу общей дочери.

Срок принятия наследства

Чтобы получить наследство, сроки не должны превышать 6 месяцев с момента открытия. Срок можно пропустить только по уважительным причинам. Суд примет оправдания, если наследник не затягивал сроки дольше, чем 6 месяцев.

Есть также понятие наследственной трансмиссии. Когда наследник умирает, не успев оформить имущество, то право наследования переходит к его наследникам — детям, родителям, мужу, жене и т.д. Нет понятия трансмиссии только по отношению к обязательной доле.

Свидетельство о наследстве

Как выдается свидетельство о праве на наследство? Нотариус выдает свидетельство по месту открытия наследства по истечению 6 месяцев с момента открытия наследства. Как быть, если нужно получить его раньше? Здесь выручить может только одна статья: по закону выдать свидетельство на право наследства можно раньше, если нотариус удостоверится, что нет больше других претендентов на это наследственное имущество.

Составление завещания и получение наследства — дело во многом личное, психологически тонкое, основано на моральных качествах всех участников. Если вы недовольны полученным наследством или своими обязательствами по отношению к наследникам, то подумайте, какова моральная сторона дела? Конечно, стоит уважать волю покойного, нести ответ за тех, кто слабее. Будьте на стороне справедливости, делайте все по закону — тогда никто не оспорит ваше завещание.

Информационная служба kn.kz

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки

Об изменениях
наследственного законодательства
Республики Казахстан

А.Г. Диденко, доктор юридических наук, профессор

Законом РК от 12 января 2007 г. были внесены изменения в ГК РК, часть из которых существенно меняет регулирование наследственных отношений.

Действие изменений наследственного законодательства во времени

В связи с внесенными изменениями возникает традиционный вопрос о действии этих изменений во времени. Изменения вступили в действие со дня их опубликования — 3 февраля 2007 г.

До этого в Законе РК от 1 июля 1999 г. «О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть)» предусматривалось, что нормы раздела VI «Наследственное право» применяются к наследству, открывшемуся после введения в действие Особенной части ГК РК (ст. 10).

Таким образом, первоначально разграничивались наследственные правила по ГК Казахской ССР от наследственных правил ГК РК, в зависимости от того, открылось ли наследство до 1 июля 1999 г. или после. После изменений от 12 января 2007 г. возникает необходимость решения вопроса об обратной силе этих изменений. Правоприменительная практика будет сталкиваться с несколькими вариантами правового регулирования одного и того же вопроса. Это относится к наследственной трансмиссии, закрепленной в ГК Казахской ССР, но отсутствовавшей в первоначальной редакции ГК РК, и появившейся в новой редакции, порядку принятия наследства, измененному составу наследников по закону, порядку наследования по праву представления.

Закон может придать обратную силу всем правилам о наследовании, как это было сделано в ГК Казахской ССР, либо придать обратную силу отдельным правилам, как это предусмотрено в отношении части третьей ГК РФ, или же вовсе ничего не упоминать об обратной силе, как это имеет место в Законе РК от 12 января 2007 г. Как известно, общим правовым принципом является принцип недопустимости обратной силы законодательства, и в данном случае действует именно это правило, поскольку в Законе от 12 января 2007 г. отсутствует указание о распространении его действия на отношения, возникшие ранее 3 февраля 2007 г. Однако среди наследственных прав и обязанностей имеются так называемые длящиеся отношения, которые возникли до введения изменений в действие, но конкретные права и обязанности из этих отношений возникли после. Пункт 2 ст. 4 ГК РК устанавливает, что «по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие». Новеллы закона от 12 января 2007 г. эту возможность не затрагивают, за исключением обязанности недостойного наследника возместить рыночную стоимость имущества, которая может возникнуть после 3 февраля 2007 г., хотя наследственное правоотношение возникло до этой даты, когда такой обязанности законом предусмотрено не было.

Руководствуясь общим принципом недопустимости обратной силы законодательства, мы можем ответить на вопрос, как быть, например, если из двоих существующих наследников наследник второй очереди стал наследником третьей, и наоборот? Так как круг наследников определяется на день смерти наследодателя, то, поскольку закон не предусматривает обратной силы изменений, наследниками будут только те, кто были таковыми до 3 февраля 2007 г., то есть к наследованию будет призвано лицо, являвшееся наследником второй очереди по прежнему законодательству.

Интересен гипотетический вопрос, возникновение которого вполне возможно в будущем, — может ли закон придать изменениям обратную силу и сделать наследниками лиц, не имевших права на получение наследства по прежнему законодательству? Статья 6 Закона РФ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривает, что применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей кодекса. То есть закон распространил действие части третьей ГК РФ на правоотношения, возникшие ранее принятия этой части. Однако дальнейший текст ст. 6 названного вводного закона устанавливает определенные границы обратного действия. А.П. Сергеев пишет, что вводный закон предоставляет дополнительные возможности по принятию наследства лишь тем лицам, которые впервые вошли в состав наследников по закону в соответствии с частью третьей кодекса и не могли наследовать по закону согласно ранее действовавшему законодательству. Возможность принятия наследства этими лицами может быть реализована тогда, когда вообще отсутствуют наследники, указанные в ГК РСФСР, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Кроме того, новые наследники могут принять наследство, если оно не было принято никем из наследников по ГК 1964 г., но в то же время не стало собственностью РФ, субъекта РФ или муниципального образования.

Таким образом, особенность нормы закона РФ об обратной силе части третьей в отношении наследников по закону состоит в том, что обратное действие соответствующих правил не затрагивает интересы наследников по прежнему законодательству. Казахстанское законодательство вполне может использовать подобный прием. Но если бы установление обратного действия отразилось на наследниках по прежнему законодательству (например, к призываемой по прежнему законодательству очереди наследников были бы добавлены новые лица), то такой закон, на наш взгляд, был бы антиконституционным. В п. 5 ст. 77 Конституции РК записано: «Законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют». Разумеется, что возможное уменьшение доли получаемого наследства относится к разряду обстоятельств, ухудшающих положение граждан, и подобная норма не соответствовала бы п. 5 ст. 77 Конституции РК.

Наследственные очереди

Действовавшее до 3 февраля 2007 г. законодательство делило наследников по закону на шесть очередей, каждой из которых была посвящена самостоятельная статья ГК (ст. ст. 1061-1066 ГК). В новой редакции ГК исключены из ГК ст. ст. 1065 и 1066, перечислявшие наследников пятой и шестой очередей, а ст. 1064 ГК, прежде именовавшаяся «Четвертая очередь наследников по закону», получила название «Наследники последующих очередей».

В соответствии со ст. 1064 ГК при отсутствии наследников первых трех очередей к наследованию по закону призываются последовательно наследники с четвертой по седьмую очередь. Кроме того, в ст. 1068 ГК называются наследники восьмой очереди.

Названная последовательность полностью заимствована из ГК Российской Федерации (ст. ст. 1145, 1148 ГК РФ). Непонятна нужда в таком заимствовании. Ни нотариальная, ни судебная практика Казахстана не демонстрировала трудностей применения или несправедливости норм о прежнем количестве очередей наследников. Более того, и шесть очередей наследников по закону являлись, по нашему мнению, чрезмерным количеством, вполне можно было ограничиться четырьмя очередями, расширив максимально состав четвертой очереди с тем, чтобы до предела сузить возможность перехода наследства государству.

Итак, в настоящее время к наследникам относятся:

первая очередь — дети, в том числе родившиеся живыми после его смерти, супруг (супруга) и родители;

вторая — полнородные и неполнородные братья и сестры, а также его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;

третья — родные дяди и тети;

четвертая — прадедушки и прабабушки;

пятая — дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки), и родные братья и сестры дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

шестая- дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

седьмая- сводные братья и сестры, пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, если они совместно проживали с наследодателем одной семьей не менее десяти лет;

восьмая- нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону со второй по седьмую очереди, не менее одного года до смерти наследодателя, проживавшие с наследодателем и находившиеся на его иждивении.

Для распределения наследников по очередям от четвертой до шестой установлен единый принцип: степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит. Речь идет именно о наследниках четвертой, пятой и шестой очередей, потому что этот принцип не может быть применен к наследникам, скажем, третьей очереди — родным дядям и тетям, относящимся также к третьей степени родства, как и наследники четвертой очереди.

Ознакомление с перечнем наследников по закону показывает, что для некоторых лиц изменилась очередность призвания к наследству, а также расширен круг наследников, призываемых к наследству.

В число наследников включены пасынки и падчерицы, которые ранее к числу наследников по закону не относились.

В нынешней четвертой очереди наследуют прабабушки и прадедушки, ранее в эту очередь попадали родственники до шестой степени родства — двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные дяди и тети и т.д., то есть те лица, которые сейчас относятся к пятой и шестой очередям. Сводные братья и сестры, отчим и мачеха, наследовавшие ранее в пятую очередь, отнесены теперь к седьмой очереди, которая дополнена еще и пасынками, и падчерицами. К шестой очереди относились нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Теперь наследование нетрудоспособными иждивенцами изменилось. Они разделены на две группы. В первую группу входят те из них, которые относятся к наследникам по закону, но не входят в круг наследников, призываемых к наследству, то есть являются наследниками, например, четвертой очереди, в то время как к наследству призываются наследники второй очереди. Если эти лица находились не менее года до смерти наследодателя на иждивении последнего, то независимо от того, проживали они с ним или нет, они наследуют вместе и наравне с наследниками очереди, призываемой к наследству. Во вторую группу включены нетрудоспособные иждивенцы, не входящие вообще в круг наследников по закону. Для них имеет факт (кроме иждивения) совместного проживания с наследодателем. Эти лица при отсутствии других наследников наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Из ст. 1068 ГК исключен п. 3, предусматривавший, что лица, призываемые к наследству как иждивенцы, при наличии других наследников по закону наследуют не более одной четвертой части наследства. Мы считаем, что такое ограничение было разумно и нравственно, и отменять эту норму не следовало. Представим себе вполне реальную ситуацию, когда у наследодателя остается в качестве наследника по закону его единственный ребенок и двое иждивенцев: двоюродный племянник и родной дядя. Каждый из троих наследников получит по одной трети наследства. Или же если наследниками являются единственный ребенок и двоюродный племянник, то оба наследника получат по одной второй наследства. Вряд ли такое законодательное решение можно считать справедливым или основанным на предполагаемой воле наследодателя. Нужно вернуть прежнюю норму, и более того, дополнительно можно предусмотреть, чтобы иждивенец получал не более 1/4 наследства в пределах суммы, названной в законодательстве (к примеру, не более четверти от наследства в сумме десяти тысяч месячных расчетных показателей), а с превышающей эту сумму — не более, допустим, 1/10 от суммы превышения (то есть плюс десятую часть от суммы наследства, превышающей десять тысяч месячных расчетных показателей).

Наследование по праву представления

Понятие наследования по праву представления раскрывается в ст. 1067 ГК РК, новая редакция которой гласит:

«1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1061, п. 2 ст. 1062 и п. 2 ст. 1063 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии со ст. 1045 настоящего Кодекса».

Каковы отличия новых правил наследования по праву представления от прежних?

1. Обязательным условием наследования по праву представления являлась смерть наследника до смерти наследодателя, а точнее, до дня смерти наследодателя, потому что если смерть наследника наступила за некоторое время до времени смерти наследодателя, но в пределах этих же суток, то наследование по праву представления исключалось. По новой редакции доля наследника по закону переходит по праву представления, так же если он умер одновременно с наследодателем. Поэтому, например, если в результате несчастного случая в один день умерли два родных брата, у которых не было других наследников по закону, кроме двоих детей у одного из братьев, то, если этот факт имел место до 3 февраля 2007 г., наследство открывалось после каждого из братьев, и имущество бездетного брата становится выморочным. Если факт такой смерти имел место после этой даты, имущество бездетного брата переходит по праву представления детям последнего.

2. Прежняя редакция ст. 1067 ГК была неудачна. Из смысла п. 1 ст. 1067 ГК вытекало, что при наследовании по праву представления замещаемыми лицами являются наследники по закону, то есть лица из всех шести наследственных очередей. Пункт 2 этой же статьи ограничивал круг этих лиц применительно к наследникам по прямой нисходящей линии и боковой. Но при этом оставалось неясным правовое положение наследников супруга и родителей, когда последние умерли ранее наследодателя: исключены ли они вообще из наследования по праву представления, или же степень их родства с представляемым не имеет значения? Правоприменительная практика определенно исключала наследников супруга и родителей из наследования по праву представления, однако нужно признать, что дать вразумительный ответ на этот вопрос, руководствуясь чисто формально-логическими основаниями, было нельзя.

Нынешняя редакция статьи исключает какие бы то ни было сомнения о круге замещаемых и замещающих лиц. Замещаемыми являются дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, дяди и тети наследодателя; замещающими, соответственно, выступают: внуки наследодателя и их потомки; племянники и племянницы наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя.

3. В п. 2 ст. 1067 ГК закреплено новое правило об исключении потомков так называемых недостойных наследников из числа наследников по праву представления.

Таковы отличия нынешних правил наследования по праву представления от ранее действовавших.

Один и тот же наследник может одновременно отвечать требованиям, предъявляемым к наследникам по праву представления и к лицу, призываемому к наследству в качестве иждивенца наследодателя. Так, в силу п. 2 ст. 1068 ГК нетрудоспособные лица, относящиеся к числу наследников по закону, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют вместе с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. Практический результат применения разных порядков наследования может значительно отличаться один от другого. Возьмем условный пример. Иждивенец является двоюродным братом умершего. Очередь, призываемая к наследованию, состоит только из пятерых дядьев и теток. Один из дядей (отец иждивенца и еще одного сына) умер до смерти наследодателя. Если двоюродный брат будет призван к наследству как иждивенец, то наследство будет разделено на 6 частей (пятерых дядьев и теток, включая умершего дядю, и присоединяемого к ним иждивенца), то есть двоюродный брат получит 1/6 часть наследства. Если же он будет призван к наследованию по праву представления, то наследство будет разделено на 5 частей (пятеро дядьев и теток, включая умершего дядю), а доля умершего дяди перейдет к его двум сыновьям, то есть двоюродный брат получит 1/10 часть наследства.

Какой из двух возможных вариантов должен применяться? Зависит ли применяемый порядок наследования от выбора наследника?

Предоставление наследнику права выбора порядка наследования противоречило бы самой природе наследования по закону, которой присуща определенность круга наследников и последовательности их призвания к наследству, поэтому наследнику не может быть предоставлено право выбора предпочтительного для него порядка. Что же касается того, какой порядок должен применяться в подобных случаях, то нужно исходить из того, что наследование имущества иждивенцами представляет собой особый порядок специального свойства по сравнению с общими правилами, относящимися к наследственным очередям. Поэтому, основываясь на соотношении общего и специального регулирования, следует прийти к выводу, что в подобной ситуации данного наследника нужно призывать к наследству как иждивенца, а не как наследника по праву представления.

Принятие наследства

Наиболее важные изменения коснулись правил о принятии наследства.

Завершением развития наследственного правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель. Обыкновенно этот момент называется «принятие» наследства, но казахстанский ГК вообще не использовал этот термин. Если в прежней редакции ст. 1072 ГК называлась «Общие положения», то теперь она именуется «Принятие наследства». За различной терминологией кроются принципиально иные подходы к наступлению наследственного правопреемства. По прежнему законодательству наследник автоматически приобретал право на причитающееся ему наследство со времени открытия наследства. ГК РК до произведенных изменений не знал приобретения наследства путем совершения специального акта принятия. Новая редакция, подобно законодательству России, Украины, Беларуси, Таджикистана, связывает приобретение права на наследство с принятием наследства.

Принятие наследства — это односторонняя сделка. Следовательно, установление факта принятия наследства означает, что имел место факт совершения такой сделки. До внесения в ГК рассматриваемых изменений в казахстанской судебной практике были широко представлены дела об установлении факта принятия наследства. Но эта практика не соответствовала законодательству, ибо оно не знало такой сделки, как принятие наследства (наследство приобреталось автоматически со дня смерти наследодателя), а признавало лишь один факт: относится ли данное лицо к разряду наследников, призываемых к наследству, или нет, и устанавливаться мог только этот факт. Теперь эта практика приобретает под собой юридическую почву, и решения об установлении факта принятия наследства будут отвечать действующему законодательству.

Итак, для приобретения наследства наследник должен его принять, и лишь для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.

Статья 1072 ГК предусматривает, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

ГК дополнен новыми ст. ст. 1072-1, 1072-2, 1072-3, 1072-4. Они регламентируют способы принятия наследства, срок его принятия и наследственную трансмиссию.

К способам принятия наследства ст. 1072-1 ГК относит подачу по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенности не требуется.

Следующим способом приобретения наследства является его фактическое принятие. Ст. 1072-1 ГК называет некоторые действия наследника, свидетельствующие о фактическом принятии наследства:

— вступление во владение или в управление наследственным имуществом;

— принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

— производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;

— оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денег.

Перечень этих действий не является исчерпывающим. Кроме того, допустимо опровержение того факта, что совершение перечисленных действий привело к принятию наследства.

О понимании фактического вступления в наследство много было написано в советские времена. Некоторые из этих мыслей сохранили значение для современного правоприменения. Так, В.И. Серебровский писал: «Не являются принятием наследства действия призванного к наследованию лица, направленные только к охране наследства, но не свидетельствующие о прямом желании наследника принять наследство (например, принятие на себя обязанности хранителя имущества, выдача средств на похороны наследодателя). Не будет принятием наследства и вступление в управление наследственным имуществом в интересах других наследников, а не в своих личных интересах». Для казахстанской наследственной практики периода с момента вступления в действие Особенной части ГК до 3 февраля 2007 г. на приведенное суждение можно было опираться не при решении вопроса, принято наследство или нет, а при ответе на вопрос, утратил ли наследник право отказаться от наследства или нет. После внесенных изменений соответствующие действия лица могут оцениваться как свидетельство отсутствия волеизъявления на принятие наследства.

Изменения наследственного законодательства, вернув правило о приобретении наследства путем его принятия, возвратили также прежний срок для его принятия, равный шести месяцам со дня открытия наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой смерти гражданина или объявления его умершим наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства, непринятия наследства другим наследником или устранения от наследования наследника по основаниям, установленным ст. 1045 ГК, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Содержание ст. 1072-2 ГК о сроке принятия наследства ставит вопрос о скоординированности двух видов сроков: на принятие наследства и на отказ от наследства. Эти сроки по длительности и порядку исчисления должны быть тождественными. Однако в действующем законе шестимесячный срок для отказа от наследства в отличие от шестимесячного срока для его принятия начинает течь не со дня открытия наследства, а со дня, когда наследник узнал или должен был узнать о своем призвании к наследству (п. 1 ст. 1074 ГК). День открытия наследства и день, когда наследник узнает о призвании к наследству, могут совпадать, но могут и не совпадать. Например, при наследовании по закону наследники последующих очередей могут узнать о призвании к наследству после отказа от принятия наследства наследниками предыдущих очередей; наследник по завещанию узнает о призвании к наследству после оглашения завещания и т.п. Получается, что принять наследство наследник может в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Отсутствие действий по принятию наследства означает непринятие наследства. Однако может случиться так, что после непринятия наследства в течение шести месяцев наследник, тем не менее, сохраняет какое-то время право на отказ, поскольку он узнал или должен был узнать о призвании к наследству позднее дня открытия наследства. Нелепость такой ситуации бросается в глаза: наследник имеет право отказаться от наследства, на которое он уже не имеет прав. Связь права на отказ должна быть сохранена только для момента открытия наследства, а не момента, когда наследник узнал или должен был узнать о призвании к наследству.

В казахстанском ГК не решен вопрос о возможности отказа, если наследник принял наследство, или были совершены фактические действия по принятию. В ст. 1157 ГК России предусмотрено, что наследник вправе отказаться от наследства и в том случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства по истечении шестимесячного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Нужно подобную норму предусмотреть и в ГК РК.

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник пропустил этот срок по уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

По нашему мнению, с возвратом законодательства к системе принятия наследства теряется смысл в сохранении особого статуса отсутствующих наследников и возникает противоречие с другими нормами наследственного права. Так, в соответствии со ст. 1077 ГК, если в течение одного года со дня открытия наследства место нахождения отсутствующего наследника не установлено, и нет сведений о его отказе от наследства, то остальные наследники вправе произвести раздел наследства, выделив долю, причитающуюся отсутствующему наследнику. Эта норма была рассчитана на систему автоматического приобретения наследства, когда право на наследство возникало у наследника с момента открытия наследства. Наследник, не заявлявший своих прав на наследство, мог объявиться через какой угодно промежуток времени после открытия наследства и потребовать свою часть наследства. Статья 1077 ГК обеспечивала интересы таких наследников. Внесенные в ГК изменения исключают возможность приобретения наследства без акта принятия, поэтому отсутствующий наследник для возникновения права на наследство должен принять наследство в шестимесячный срок (с возможностью его продления судом при наличии уважительных причин). Если он этого не сделал, то он теряет право на наследство и, следовательно, на тот способ защиты его интересов, который предусмотрен п. 3 ст. 1077 ГК. Налицо явное внутреннее противоречие между двумя нормами о принятии наследства. К сожалению, законодательство и доктрина не дают ответа на вопрос о путях разрешения противоречий между нормами равного объема (то есть не относящихся одна к общей, другая — к специальной) внутри одного нормативного правового акта, поэтому данное несоответствие нельзя решить путем толкования, требуется законодательное решение.

Возврат к системе принятия наследства потребовал введения существовавшего в ГК Казахской ССР понятия наследственной трансмиссии, то есть определения судьбы права на принятие наследства, когда обладатель этого права умирает, не успев им воспользоваться. Новая ст. 1072-4 ГК «Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)» гласит: «Если наследник по закону или по завещанию умер после открытия наследства, не успев его принять в срок, установленный ст. 1072-2 настоящего Кодекса, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.

Это право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства.

Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, он удлиняется до трех месяцев.

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1072-3 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли в соответствии со ст. 1069 настоящего Кодекса не переходит к его наследникам».

Напомним отличие между наследственной трансмиссией и наследованием по праву представления. При наследственной трансмиссии к наследникам переходит право умершего лица на принятие наследства, то есть возникает правопреемство, при наследовании же по праву представления никакого правопреемства не возникает, происходит замещение умершего наследника другими лицами, но не переход к последним прав умершего. При наследственной трансмиссии право переходит ко всем наследникам умершего, при наследовании по праву представления наследниками становятся только внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, двоюродные братья и сестры наследодателя.

Мы рассмотрели основные изменения наследственного законодательства, которые заметно его улучшили, но одновременно демонстрируют, что остается широкое поле для дальнейшего его совершенствования.

admin